Судебные решения, арбитраж

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 14.07.2017 N Ф04-2779/2017 ПО ДЕЛУ N А67-7498/2016

Требование: О взыскании долга за фактически потребленную тепловую энергию.

Разделы:
Договорные отношения с ресурсоснабжающими организациями при предоставлении коммунальных услуг; Управление многоквартирным домом
Обстоятельства: По утверждению общества, которому по договору цессии перешло право требования с предпринимателя спорной задолженности, третье лицо без заключения договора осуществило теплоснабжение нежилых помещений последнего в отсутствие оплаты.
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июля 2017 г. по делу N А67-7498/2016


Резолютивная часть постановления объявлена 13 июля 2017 года
Постановление изготовлено в полном объеме 14 июля 2017 года
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в составе:
председательствующего Шабаловой О.Ф.,
судей Куклевой Е.А.,
Фроловой С.В.,
при ведении судебного заседания с использованием средств аудиозаписи, рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества "ТомскРТС" на решение от 02.02.2017 Арбитражного суда Томской области (судья Токарев Е.А.) и постановление от 26.04.2017 Седьмого арбитражного апелляционного суда (судьи Терехина И.И., Кайгородова М.Ю., Киреева О.Ю.) по делу N А67-7498/2016 по иску акционерного общества "ТомскРТС" (634050, Томская область, город Томск, переулок Нахановича, дом 4А, ИНН 7017351521, ОГРН 1145543013880) к индивидуальному предпринимателю Голованову Игорю Александровичу (ОГРНИП 304701731500596) о взыскании задолженности за фактически потребленную тепловую энергию.
В судебном заседании принял участие индивидуальный предприниматель Голованов Игорь Александрович, паспорт.
Суд

установил:

акционерное общество "ТомскРТС" (далее - АО "ТомскРТС", общество) обратилось в Арбитражный суд Томской области с иском к индивидуальному предпринимателю Голованову Игорю Александровичу (далее - ИП Голованов И.А., предприниматель) о взыскании 17 098,95 руб. задолженности за фактически потребленную тепловую энергию за периоды сентябрь 2014 года, с января 2016 года по май 2016 года.
Решением от 02.02.2017 Арбитражного суда Томской области, оставленным без изменения постановлением от 26.04.2017 Седьмого арбитражного апелляционного суда, в удовлетворении иска отказано.
В кассационной жалобе АО "ТомскРТС" просит отменить решение и постановление, принять новый судебный акт, которым удовлетворить исковые требования общества.
В обоснование кассационной жалобы заявитель приводит следующие доводы: ответчиком не подтвержден факт отсутствия потребления тепловой энергии в спорном нежилом помещении; демонтаж отопительных приборов, относящихся к общей системе теплоснабжения многоквартирного дома, произведен ответчиком в нарушение законодательства и такие действия могут быть расценены как злоупотреблением правом; отключение ответчиком теплопотребляющих элементов произведено после введения в действие Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Закон о теплоснабжении); судами не дана оценка всем доводам и доказательствам, имеющимся в деле; отсутствие или неисправность приборов отопления в данном случае не влияет на определение объема тепловой энергии, потребленной в нежилом помещении, и не освобождает потребителя от исполнения обязанности по ее оплате; ответчик должен нести расходы за отопление мест общего пользования многоквартирного дома (далее - МКД).
От ИП Голованов И.А. поступил отзыв на кассационную жалобу, который не принимается во внимание, так как отсутствуют доказательства его направления АО "ТомскРТС".
Учитывая надлежащее извещение истца о времени и месте проведения судебного заседания, кассационная жалоба рассматривается в его отсутствие в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).
Рассмотрев доводы кассационной жалобы, материалы дела, заслушав пояснения предпринимателя, проверив в соответствии со статьями 274, 284, 286 АПК РФ законность обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции не находит оснований для их отмены.
Из материалов дела следует и установлено судами, что предприниматель является собственником нежилых помещений общей площадью 119,1 кв. м, расположенных на первом этаже МКД по адресу: г. Томск, ул. Транспортная, 7 (номера помещений на поэтажном плане V, VI, 17, 26, 27, 31-37), что подтверждается выпиской из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) от 15.09.2016 N 90-24758082.
Поставщиком тепловой энергии в указанный МКД является акционерное общество "Территориальная генерирующая компания N 11" (далее - АО "ТГК-11").
Между АО "ТГК-11" (цедент) и АО "ТомскРТС" (цессионарий) заключен договор от 31.12.2014 уступки прав (требований), согласно которому к цессионарию перешло право требования задолженности к предпринимателю в заявленном размере.
По утверждению истца, в отсутствие заключенного договора АО "ТГК-11" осуществило теплоснабжение нежилых помещений предпринимателя в сентябре 2014 года на сумму 739,14 руб., с января по май 2016 года на сумму 16 596,09 руб.
АО "ТомскРТС" направило предпринимателю претензию от 17.06.2016 N 19-3596 с требованием об оплате тепловой энергии за названные периоды.
Поскольку требования претензии в добровольном порядке не выполнены предпринимателем, АО "ТомскРТС" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.
Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции установил, что помещения ответчика к системе централизованного отопления не подключены, помещение обогревается от электрического котла, стояки заизолированы и закрыты защитными коробами, в помещениях проходят транзитные стояки системы теплопотребления жилого дома, в связи с этим пришел к выводу о необоснованности исковых требований.
Суд первой инстанции констатировал, что фактически ресурс в помещения предпринимателя не поставляется, следовательно, ответчик не обязан его оплачивать. При этом отметил, что сам по себе факт прохождения через нежилое помещение, принадлежащее предпринимателю, магистрали горячего водоснабжения при отсутствии в нем теплопринимающих устройств учета, не свидетельствует о наличии оснований для взыскания с ответчика платы за отопление, поскольку данный объект тепловой энергии является технологическим расходом (потерями) тепловой энергии транзитных труб во внутридомовых сетях жилого дома, расходы включаются в общедомовые нужды собственников жилых помещений дома.
Апелляционный суд поддержал выводы суда первой инстанции.
Суд кассационной инстанции приходит к выводу, что по существу судами разрешен спор правильно.
К отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией через присоединенную сеть согласно пункту 2 статьи 548 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) применяются правила о договоре энергоснабжения (статьи 539 - 547 ГК РФ).
Согласно пункту 2 статьи 539 ГК РФ договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии.
В пунктах 4, 9, 14 статьи 2 Закона о теплоснабжении определены понятия: теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии; потребитель тепловой энергии - это юридическое или физическое лицо, которому принадлежат теплопотребляющие установки, присоединенные к системе теплоснабжения энергоснабжающей организации; система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.
Нахождение транзитного трубопровода является объективной необходимостью и обусловлено техническим, технологическим и конструктивным устройством жилого дома. Транзитные трубопроводы являются составляющей системы теплоснабжения (тепловой сети) дома и при наличии их соответствующей изоляции не могут быть отнесены к теплопотребляющим установкам.
Магистраль горячего водоснабжения в силу пункта 1 статьи 290 ГК РФ, части 1 статьи 36 ЖК РФ относится к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме и принадлежит им на праве общей долевой собственности.
При этом согласно пункту 58, подпунктам 61.2, 61.3 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 N 20-э/2, расходы на оплату тепловой энергии, израсходованной на передачу тепловой энергии по тепловым сетям (расходы на компенсацию тепловых потерь через изоляцию трубопроводов тепловых сетей и с потерями теплоносителей), учитываются в тарифе на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям.
Следовательно, сам по себе факт прохождения через нежилое помещение магистрали горячего водоснабжения не свидетельствует о наличии оснований для взыскания с собственника такого помещения в пользу теплоснабжающей организации платы за отопление, фактически представляющее собой технологический расход (потери) тепловой энергии в сетях.
Тепловая энергия является самостоятельным благом, и обязанность ее оплаты может быть возложена на субъекта гражданского оборота только в случае потребления им такого блага. Но специфические особенности такого объекта гражданских прав как энергия заключаются в том, что процесс доставки его до потребителя предполагает частичные потери передаваемой энергии в процессе ее передачи на расстояние. Это предполагает необходимость включения таких потерь в стоимость самого потребляемого объекта, которые оплачивает конечный потребитель энергии. Теплоотдача от потерь энергии в такой ситуации не выступает самостоятельным объектом гражданских прав и не подлежит отдельной оплате, в противном случае теплоснабжающая организация получала бы неосновательное обогащение в виде двойной оплаты потерь поставляемой ею энергии.
Судами установлено, что в принадлежащих предпринимателю спорных нежилых помещениях произведен с 07.02.2011 демонтаж системы отопления, помещения ответчика к системе централизованного отопления не подключены, отопление осуществляется от электрокотла, стояки заизолированы и закрыты защитными коробами, в помещениях проходят транзитные стояки системы теплопотребления жилого дома.
Указанные обстоятельства подтверждаются, в том числе составленным ОАО "ТГК-11" актом обследования от 07.02.2011, актами обследования от 16.03.16, 08.04.2016, составленными представителем Управления тепловой инспекции АО "ТомскРТС", письмом от 09.02.2010 управляющей компании ООО "Управдом" о согласовании с ней работ по монтажу системы отопления.
Исследовав и оценив представленные в материалы дела документы по правилам статей 64, 67, 68, 71 АПК РФ и признав недоказанным факт потребления помещениями предпринимателя тепловой энергии в спорный период, суды обоснованно отказали истцу в удовлетворении требований о взыскании стоимости тепловой энергии на нужды отопления спорных помещений, определенной исходя из нормативов потребления коммунальных услуг.
При этом судами учтено, что наличие в спорных помещениях теплопотребляющих установок истцом не доказано (отопление помещения осуществляется за счет электрического котла, магистральные трубы теплоснабжения закрыты защитными коробами, стояки заизолированы), а тепловые потери от заизолированных стояков отопления не могут рассматриваться в качестве потребления ресурса, подлежащего оплате в соответствии с нормативами потребления.
Поскольку тепловая энергия на нужды отопления спорных нежилых помещений предпринимателем в спорный период не потреблялась и у общества отсутствовали правовые основания для взыскания стоимости указанного энергоресурса, судебные акты об отказе обществу в иске являются законными и обоснованными.
Довод заявителя о недоказанности ответчиком потребления ресурса судом кассационной инстанции отклоняется, поскольку противоречит имеющимся в материалах дела доказательствам.
Утверждение подателя жалобы о самовольном демонтаже ответчиком отопительных приборов со ссылкой на пункт 15 статьи 14 Закона о теплоснабжении обоснованно не принято судами во внимание, поскольку положения этой нормы распространяется на жилые помещения и вступили в действие после завершения Головановым И.А. мероприятий по демонтажу.
Кроме того, данный довод подлежит отклонению, поскольку законность произведенного предпринимателем демонтажа приборов отопления и перевода помещений на автономную систему отопления, работающую от электрического источника теплогенерации, не относится к предмету рассматриваемого спора.
Обстоятельств, свидетельствующих о допущенном истцом злоупотреблении правом, которое могло бы повлечь последствия, предусмотренные статьей 10 ГК РФ, судами не установлено.
Указание заявителя на то, что судами не дана оценка всем его доводам и доказательствам, подлежит отклонению, поскольку отсутствие в мотивировочной части судебного акта выводов, касающихся исследования каждого представленного в материалы дела доказательства или заявленного довода, не свидетельствует о том, что они не исследованы и оценены судом.
Ссылка заявителя на судебную практику не может быть принята кассационным судом во внимание при рассмотрении настоящего дела, так как какого-либо преюдициального значения для настоящего дела не имеет, принята судами по конкретным делам, фактические обстоятельства которых отличны от фактических обстоятельств настоящего дела.
Выводы арбитражных судов сделаны с соблюдением правил доказывания и оценки доказательств (части 1, 2 статьи 65, части 1 - 5 статьи 71, пункт 2 части 4 статьи 170, пункт 12 части 2 статьи 271 АПК РФ). Оснований для иной оценки доказательств и сделанных на их основании выводов у суда кассационной инстанции не имеется; суд кассационной инстанции не рассматривает и не оценивает новые доводы (в том числе со ссылками на новые доказательства), которые не были предметом исследования судов первой и апелляционной инстанций (статья 286 АПК РФ).
Несогласие заявителя кассационной жалобы с установленными по делу фактическими обстоятельствами и судебной оценкой доказательств, являющейся прерогативой судов первой и апелляционной инстанций, не является основанием для отмены судебных актов судом кассационной инстанции.
Суд кассационной инстанции считает, что при принятии решения судом первой инстанции не допущено нарушений норм материального и процессуального права, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Оснований для отмены обжалуемых судебных актов в соответствии со статьей 288 АПК РФ судом округа не установлено.
В соответствии с требованиями статьи 110 АПК РФ государственная пошлина за рассмотрение кассационной жалобы относится на ее заявителя.
Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьей 289 АПК РФ, Арбитражный суд Западно-Сибирского округа

постановил:

решение от 02.02.2017 Арбитражного суда Томской области и постановление от 26.04.2017 Седьмого арбитражного апелляционного суда по делу N А67-7498/2016 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Председательствующий
О.Ф.ШАБАЛОВА

Судьи
Е.А.КУКЛЕВА
С.В.ФРОЛОВА




















© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "DOMOVODSTVO.RU | Теория и практика управления многоквартирным домом" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)